Главная | Актуальные вопросы наследования по завещанию

Актуальные вопросы наследования по завещанию


В дореволюционном российском праве институт наследования по завещанию был достаточным образом регламентирован. Русские цивилисты разработали основные положения об институте завещания, которые до сих пор используются в теории гражданского права. В первые годы советской власти институт завещания незаслуженно были исключен из гражданского оборота, но с года наследование завещания были законодательно регламентировано и от кодекса к кодексу поступательно развивается.

Современное состояние законодательства о наследовании по завещанию С началом экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности.

Обсуждение

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных законах, установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом п.

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам например, нельзя иметь атомную бомбу.

При этом в отличие от законодательства, действовавшего до г. Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. В свою очередь Гражданский кодекс РФ в п. В настоящее время наследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав и обязанностей граждан по завещанию осуществляется на основании норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принят Государственной Думой 1 ноября г.

Здесь аккумулировано подавляющее большинство правовых норм, регулирующих отношения наследования. Однако и другие части ГК РФ содержат нормы, имеющие отношение к наследственному праву. Нормы наследственного права содержатся также и в других нормативных правовых актах.

Федеральный закон от Современные общественные отношения настолько разнообразны, что зачастую применение общих норм к конкретным случаям не может отразить специфики ситуации. Поэтому указанные нормативные акты устанавливают особенности наследования того или иного вида имущества. Кроме того, можно выделить такие источники наследственного права, как Основы законодательства РФ о нотариате от Также при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ [45] , в ряде случаев - нормами Земельного кодекса РФ [46] и Гражданского процессуального кодекса РФ [47].

Таким образом, основу современного законодательства о наследовании составляют положения части третьей ГК РФ и иных нормативных правовых актов. Подведем итог первой главы. Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркнем два обстоятельства: Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво.

Основа наследования по завещанию была заложена римскими юристами. Ключевые положения наследовании по завещанию были разработаны в дореволюционной праве и до сих пор используются отечественными цивилистами.

Удивительно, но факт! Но с другой стороны, для лица, оказавшегося в подобной ситуации, это единственная возможность изложить свою последнюю волю.

Понятие, содержание и формы завещания Решающим фактором наследования по завещанию является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами открытие наследства, наличие наследства и др.

Завещание характеризуется целым рядом юридических признаков [48]. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Такими причинами в соответствии с п.

Удивительно, но факт! Так, сделки по частичному отказу от наследства, по реальному разделу наследства не в соответствии с наследственными долями при получении свидетельства о праве на наследство, по отзыву акта о принятии наследства, совершённому иным путём, нежели подача заявления в нотариальную контору, не могут нарушить защищаемые законом интересы какого-либо лица.

Так, например, после смерти К. Однако в последний день шестимесячного срока нотариусу было представлено завещание на наследственное имущество К. Данная подпись вызвала сомнение наследницы по закону, и она обратилась в суд с иском о признании завещания недействительным.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что спорное завещание нельзя признать действительным, так как причина, по которой наследодатель не смог собственноручно совершить подпись, а именно ушиб правой руки, не имеет медицинского подтверждения, не служит явным препятствием для совершения подписи, и, кроме того, есть основания полагать, что наследодатель в день подписания завещания находился в другом городе [49].

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается.

Рекомендуем к прочтению! ипотека в сбербанке под какой процент

Завещание должно быть совершено лично. Сначала говорят о свободе завещания ст. А что касается направленного отказа — почему нельзя отказаться в пользу одного из наследников, хотя бы потому, что других наследников я даже лично не знаю, и не хочу я, чтобы чужие мне люди мою долю делили между всеми, хочу отдать все человеку, которого знаю.

Где найти ответ на этот вопрос? Есть и похожие ситуации, которые не касаются наследства, но очень близки по смыслу разбираемому вопросу. Например, супруги приобрели квартиру в браке по договору купли- продажи, но оформили право собственности на жену, но согласно пункту 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами в период брака независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства будет считаться общим имуществом супругов.

Но просто отказаться от своей супружеской доли в ней он не может, надо усложнять. Поэтому он должен сначала выделить себе супружескую долю, зарегистрировать за собой право на одну вторую долю в праве общей долевой собственности на квартиру, а потом уже путем составления договора-дарения или иным путем, передать это право собственности своей супруге.

В наследственном праве действует принцип равенства долей, и только завещатель может отступить от этого принципа.

При наследовании по завещанию доли считаются равными, если в завещании не указаны доли наследников либо если в завещании не указаны конкретные вещи или права, которые предназначаются определенным наследникам. В практике имеют место случаи, когда при завещании неделимой вещи нескольким наследникам указывается не доля в праве собственности, а конкретные части этой вещи в натуре например, по комнате в квартире, по этажу на даче и т.

Известно, что неделимой считается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения ст. Поэтому при исполнении такого завещания возникали определенные трудности.

В настоящее время законом специально урегулирована именно данная ситуация. При завещании частей неделимой вещи в натуре она должна считаться завещанной в долях, а размер доли определяется соответственно стоимости указанных в завещании частей. Но при этом не игнорируется и воля завещателя. Она учитывается при определении порядка пользования неделимой вещью.

Похожие статьи

При согласии наследников порядок пользования указывается и в свидетельстве о праве на наследство, и в реестре при регистрации прав на недвижимость. В случае спора доли наследников в праве на неделимую вещь и порядок пользования ею определяются судом. Наследниками по завещанию могут быть наследники по закону, иные граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Например, он может лишить права наследования всех своих наследников.

Лишение права наследования может быть выражено в двух формах: Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание всё имущество или только его часть. Во втором случае наследник, которого завещатель обошёл молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества.

Удивительно, но факт! При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону. В число этих наследников войдут и те наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием.

Удивительно, но факт! Вопросами теории, а также проблемами правового регулирования наследования по завещанию занимались многие исследователи - цивилисты прошлого и современности.

Однако, и свобода завещания не безгранична. Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает круг необходимых наследников, которые имеют обязательную долю в наследственной массе. Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся им обязательных долей.

Проблемы наследования по завещанию

Наследодатель может возложить на наследников определенные обязанности. Но исполнять соответствующие обязанности наследники должны только в случае принятия ими наследства, и если все затраты на исполнение будут за счет наследственного имущества.

Удивительно, но факт! Изучение части 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод, о праве отказополучателя на вселение в занимаемое им жилое помещение, на период сохранения за ним права пользования, своих несовершеннолетних детей, не достигших четырнадцати лет, так как местом жительства таких граждан признается место жительства их законных представителей.

То есть наследники не должны расходовать собственные средства. Это является своеобразной гарантией наследников. Завещатель может не только назначить, но и подназначить наследника, то есть указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, не будет иметь права наследования как недостойный.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

При указанных обстоятельствах наследуемое имущество признается выморочным. На данное имущество впоследствии никто из наследников по закону или по завещанию не вправе предъявить притязания. Согласно ГК РФ, в настоящее время существует восемь очередей родства.

Основополагающую роль играет степень родства, однако на практике предельно сложно доказать родственные отношения с наследодателем. Поэтому осуществлять данный процесс приходится только в судебном порядке путем установления юридического факта.

Конечно, любое решение — это всегда решение по конкретному делу, оно всегда индивидуально. Но это отнюдь не отменяет необходимости объяснить его ссылками на закон и логику его толкования. Поэтому нельзя не согласиться с мнением Рассказовой Н. Его применяют, следуя формальным правилам. Не утруждая себя изучением закона и правил его толкования, каждый юрист будет творить собственное право, то есть бесправие. Мы так ждали, что Верховный Суд, обобщив практику по наследованию, объяснит, как применять закон.

Безусловно, оно содержит ряд указаний, которые помогут стабилизировать практику. Место жительства наследодателя определяется по месту государственной регистрации гражданина.

Однако гражданин может и не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. Срок регистрации по месту пребывания в настоящее время неограничен в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 января г.

N 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям.

В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица. Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства ст.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов: В отдельных случаях могут использоваться два или несколько документов, в совокупности подтверждающих данный факт. Местом открытия наследства является именно постоянное не временное место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. От места жительства следует отличать место пребывания - гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическую базу, больницу, другое подобное учреждение, не являющееся местом жительства гражданина.

Это объясняется тем, что в месте пребывания гражданин проживает временно. В связи с этим нотариусам следует учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР от 21 апреля г.

Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия под стражу.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части.

В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей. После смерти граждан, находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или иных учреждениях аналогичного профиля, местом открытия наследства признается место нахождения соответствующего учреждения, если указанные граждане были зарегистрированы там как по месту постоянного жительства.

В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества; место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т.

Сведения о местонахождении наследственного имущества должны быть подтверждены соответствующим документом: N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации".

Если имущество наследодателя находится в разных местах приоритет при определении места открытия наследства отдаётся месту нахождения недвижимого имущества или его наиболее ценной части. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Важно ещё раз отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам а возможно, и самому нотариусу , но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства. Вообще, по поводу субъективного состава наследственных отношений в юридической литературе нет единого мнения.

Суханов отмечает, что "субъектами" наследственного правоотношений являются наследник и наследодатель. Полярной позиции придерживаются А. Толстой, которые полагают, что наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как "покойники субъектами правоотношений быть не могут".

Наследодатель, являясь в свою очередь центральной фигурой наследственных правоотношений, - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин физическое лицо. Юридические лица не могут оставлять наследства: При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека , а при наследовании по завещанию завещатель на момент совершения завещания должен быть дееспособен в полном объёме завещательная дееспособность.

Завещателями также могут быть лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста п. Не обладают завещательной дееспособностью лица частично дееспособные, недееспособные и ограниченно дееспособные. Поэтому при удостоверении завещания нотариус должен не только проверить личность завещателя, но и убедиться в дееспособности, руководствуясь предписаниями ст. Дееспособность по возрасту проверяется по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

Если у нотариуса возникают сомнения относительно дееспособности совершеннолетнего завещателя по его психическому состоянию, он вправе отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст.

Этот срок не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия. Если такого решения нет, то нотариус должен сообщить о своих сомнениях одному из лиц, которые вправе ставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает его удостоверение до разрешения дела судом.

В тех случаях, когда лицо, составившее завещание, впоследствии признаётся судом недееспособным, то это обстоятельство не отражается на юридической силе завещания, так как при его составлении лицо было дееспособным. Однако такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст.

Удивительно, но факт! Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает круг необходимых наследников, которые имеют обязательную долю в наследственной массе.

В качестве наследодателей могут выступать также и иностранные граждане и лица без гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем.

Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в случае смерти наследодателя. Если обратиться к наследственному законодательству, становится, очевидно, что наследником может быть любой субъект гражданского права. Если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические, так и юридические лица, Российская Федерация, её субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

К тому же возможность наследования не обуславливается объёмом дееспособности гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные. Граждане как субъекты наследственного права могут являться наследниками, как по закону, так и по завещанию, но при условии, что они находились в живых к моменту смерти наследодателя.

Если же наследодатель был признан умершим по решению суда, то наследниками будут являться только те лица, которые были в живых на момент признания наследодателя умершим. Кроме того, к наследованию, как по завещанию, так и по закону могут призываться зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства - насцитурусы если ребенок родится мёртвым, то сам факт его зачатия юридического значения не будет иметь.

В данном случае задачей нотариуса, которому стало известно, что такие субъекты будут призваны к наследованию, является приостановление выдачи свидетельства о праве наследования до того момента, пока ребенок не родится. Юридические лица как субъекты наследственных правоотношений могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы.

Но для того чтобы юридическое лицо было призвано к наследованию, необходимо удовлетворение определенных условий: Наследодатель имеет право на завещание своего имущества, имущественных прав и обязанностей одновременно и юридическим, и физическим лицам. Как и граждане, юридическое лицо может получить всю наследственную массу или ее часть. Юридическое лицо также имеет право на отказ от наследства. Что касается публичных образований, то из них только Российская Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону.

На государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства. По всем делам о наследстве, перешедшем государству, надлежащим ответчиком является финансовый орган. Остальные публичные образования, такие как субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут наследовать, только если наследственная масса завещана непосредственно им.

Недостойными признаются две категории наследников: Оригинал завещательного распоряжения представлен на обозрение суда, данное завещательное распоряжение никем не оспорено, оснований сомневаться в его подлинности у суда не имеется.

Усолье-Сибирское нотариусом по Усольскому нотариальному округу Иркутской области. Для подтверждения действия завещательного распоряжения и проставлении на нем соответствующей отметки для предъявления нотариусу истец обратился в дополнительный офис, однако ему было отказано в связи с отсутствием в электронном виде завещательного распоряжения и отсутствием книги регистрации завещательных распоряжений за год. Суд пришел к правомерному выводу, что истец является наследником имущества М.

Верным является вывод суда о том, что в удовлетворении требований о взыскании с ответчика денежных средств, находящихся на принадлежащем наследодателю вкладе, должно быть отказано, поскольку данные денежные средства находятся в Банке на хранении, ответчик не является наследником к имуществу умершей, данные денежные средства в свою собственность не обращал.

Разрешая требования о взыскании судебных издержек, суд исходил из того, что истец во внесудебном порядке не мог восстановить нарушенное по вине ответчика право, поскольку завещательное распоряжение сведения о наличии такового ответчиком нотариусу, куда истец обратился в предусмотренные законом сроки, представлено не было, отметки на экземпляре истца Банком проставлены не были, Усольский городской суд Иркутской области возвратил заявление истцу в связи с неподсудностью спора, и пришел к выводу, что подлежат взысканию с ответчика в пользу истца судебные издержки в размере руб.

Иркутска в Москву и обратно в связи с необходимостью представить в распоряжение суда оригинал завещательного распоряжения. Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, основанными на имеющихся в деле доказательствах, оценка которым дана судом в соответствии со статьей 67 ГПК РФ. Нормы материального права применены судом правильно. Как следует из буквального толкования положений статьи ГК РФ, предметом завещательного распоряжения наследодателя-вкладчика являются права на денежные средства.

Российское законодательство не содержит толкования понятия денежные средства, что нередко порождает трудности в правоприменении. В наследственной практике разрешение этой проблемы является не менее принципиальным.

Банковская практика в качестве основания для перечисления денежных средств со счета клиента использует, как правило, распоряжение поручение клиента, совершаемого в силу заключенного с банком договора. Разграничение в договорах банковского вклада и счета осуществляется по целевой составляющей. При этом зачисление денежных средств на счет получателя порождает право собственности этого лица на право требования, стоимость которого соответствует размеру зачисленной суммы денег.

Наиболее распространенной формой договора банковского вклада в советский период являлась сберегательная книжка на предъявителя.

В настоящее время практика оформления вклада физических лиц использует наряду со сберкнижкой на предъявителя, именную сберегательную книжку. Правда, такая сберегательная книжка не рассматривается законодателем в качестве ценной бумаги ст. Предполагается, что такая ценная бумага содержит элементы нескольких договоров, и тем самым имеет универсальный характер, поскольку, по мнению все того же В. Белова, удостоверяет право физического лица — ее предъявителя: При этом ученые задаются справедливым вопросом о категории денежных средств, которыми вправе распоряжаться наследодатель в завещательном порядке.

О чем в данном случае идет речь? Только о валюте Российской Федерации российских денежных знаках — рублях или также об иностранной валюте валютных ценностях? Гражданское законодательство прямо различает эти виды объектов гражданских прав не только в общей части, но и в разделе, посвященном наследственному праву.

В продолжение рассуждений следует заметить: В последнее время в банковской практике распространение получают металлические счета. Совершенно верно считает О. В развитие этой позиции, применяя систематическое толкование норм гражданского и валютного законодательства, указанный автор, в дальнейшем пишет о том, что денежные средства — это только средства на банковских счетах и в банковских вкладах в валюте РФ, поэтому иностранная валюта не может составить предмет завещательного распоряжения.

Соглашаясь с подобными выводами, следует указать, что денежные средства в иностранной валюте, находящиеся во вкладах, являются частью наследственной массы и могут быть завещаны только путем составления завещания в обычном порядке.

Таким же образом наследодатель вправе распорядиться и металлическими счетами. Таким образом, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке — это самостоятельный вид завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке. Предметом завещательного распоряжения наследодателя-вкладчика являются права на денежные средства. Анализ показал, что завещательное распоряжение не может касаться не только металлического счета ответственного хранения, но и обезличенного металлического счета, поскольку они не являются денежными средствами.

Предполагается, что при определении правил наследования денежных средств, находящихся на счетах в банках, законодатель сузил пределы общеустановленного принципа свободы завещаний. В этом можно видеть желание законодателя максимально учитывать и уважать волю членов общества — настолько, насколько это не нарушает прав и законных интересов других лиц. Об этом свидетельствуют также взаимное расположение гл. И хотя на практике наследование по закону встречается чаще, очевидно, что оно носит подчиненный, восполнительный, субсидиарный характер по отношению к наследованию по завещанию.

Данный подход отвечает общему принципу дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования, обеспечивающему свободу завещания п. Российское законодательство в настоящий момент требует, чтобы волеизъявление наследодателя в случае составления им завещания было односторонним.



Читайте также:

  • Обзор судебной практики по делам о возмещении ущерба по дтп